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Vorwurf Besitz u. Verbreitung kinderpornographischer Schriften, § 184b StGB, Hilfe durch Rechtsanwalt in Frankfurt für Beschuldigte Vorwurf Besitz u. Verbreitung kinderpornographischer Schriften, § 184b StGB, Hilfe durch Rechtsanwalt in Frankfurt für Beschuldigte

In diesem Deliktsbereich sind zwei Tätergruppen zu unterscheiden, nämlich einerseits zwischen dem Herstellung und der Verbreitung solchen Materials, was zu Recht mit hohen Freiheitsstrafen geahndet wird, und andererseits dem Besitzen von ganz überwiegend solchem erlaubten pornographischem Material, das (erlaubte) Handlungsweisen Erwachsener zum Gegenstand hat und zwischen welches Dateien von jüngeren, kindlich scheinenden Darstellern geraten ist, was von dem Betrachter nicht explizit angestrebt war. Der Besitz von pornographischen Schriften ist nicht verboten, wie sich bereits aus der Existenz großer Erotikartikelversandhäuser wie z.B. die Beate Uhse AG erkennen lässt. Verboten und strafrechtlich verfolgt wird der Besitz kinderpornographischer Schriften.Dies sind Schriften, die wie durch § 184b des Strafgesetzbuches (StGB) definiert, die "den sexuellen Missbrauch von Kindern (§§ 176 bis 176d StGB) zum Gegenstand haben. Bloße – gegebenenfalls auch heimlich aufgenommene Nacktaufnahmen – werden von dem Tatbestand daher nicht erfasst. Im Rahmen der „Operation Himmel“ des LKA Berlin wurde nun im Wesentlichen folgendermaßen vorgegangen: Mit Hilfe von sog. Webarchives wurde in Verbindung mit den Logdateien das Surfverhalten der Nutzer rekonstruiert. Die anhand der IP-Adressen ermittelten Nutzer wurden nun bereits dann in die „Kategorie A – primär zu verfolgen“ eingestuft, wenn sie mehr als zwei Zugriffe im Vorschaubereich solcher Seiten, die unter anderem kinderpornographisches Material enthalten, anklickten. Nach einhelliger Meinung - und nicht nur nach Auffassung der Rechtsanwälte für Strafrecht in Frankfurt am Main - ist das bloße Betrachten einschlägigen Materials als solches nicht strafbar, wobei die Grenze der Strafbarkeit bei der Nutzung eines Computers überschritten ist, wenn das Material auf der Festplatte des Computers abgespeichert wird. Dann „besitzt“ der Nutzer das Material, vorher betrachtet er es lediglich. Ein bloßes Betrachten eines Gegenstandes führt aber – ebenso im täglichen Leben – nicht bereits zum Besitz und ist auch nicht strafbar. Dennoch werden bei dieser Vorgehensweise alle diejenigen Internetnutzer zu Beschuldigten eines Ermittlungsverfahrens, die – erlaubterweise – auf erotsichen Seiten surften und auf Seiten mit kinderpornographischem Material gerieten und diese nach zweimaligem Anklicken sofort wieder verließen. Die Belastungen eines Ermittlungsverfahrens mit Wohnungs- und Fahrzeugdurchsuchungen bei zwei falschen "Klicks" können, wie wir als Rechtsanwälte einer im Strafrecht spezialisierten Rechtsanwaltskanzlei täglich erleben, für die Betroffenen existenzgefährdend sein. Es ist in Fällen eines Ermittlungsverfahrens daher ratsam, sofort einen als Strafverteidiger versierten Rechtsanwalt beizuziehen, der dem Treiben ein Ende bereitet.
2008-09-22 18:06

Rechtsanwälte für Strafrecht in Frankfurt am Main, Kanzlei Zeil 10 Ffm Rechtsanwälte für Strafrecht in Frankfurt am Main, Kanzlei Zeil 10 Ffm

Die auf Strafverteidigungen spezialisierte Rechtsanwaltskanzlei Barduhn Rechtsanwälte ist seit dem 01. Februar 2008 unter der neuen Kanzleiadresse Zeil 10 in 60313 Frankfurt am Main zu finden. Als Rechtsanwalt für Strafrecht in Frankfurt ist der Namensgeber der Kanzlei, Martin Barduhn, nun mit seinen vier Kollegen in unmittelbarer Gerichtsnähe und vor allem in unmittelbarer Nähe zur Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main ansässig. So ist gewährleistet, dass im Falle einer vorläufigen Festnahme eine anwaltliche Vertretung des Festgenommen bereits bei der ersten Vorführung vor den Haftrichter durch die Rechtsanwaltskanzlei erfolgen kann und damit dem Antrag der Staatsanwaltschaft auf Erlass eines Haftbefehls entgegengetreten wird. Die Erfahrungen der Anwälte der Kanzlei Barduhn als spezialisierte Rechtsanwälte für Strafrecht in Frankfurt am Main belegen, dass nichts für den Beschuldigten im weiteren Verlauf des Ermittlungsverfahrens schädlicher ist, als unüberlegte und in der Hoffnung auf eine Verschonung von der Untersuchungshaft abgegebene Erklärungen, die ohne Rücksprache mit einem versierten Strafverteidiger erfolgten. Um eine sofortige Vertretung des Beschuldigten zu gewährleisten, hat die Kanzlei Barduhn ihre Räumlichkeiten so gewählt, dass zu den Vorführzeiten ein telefonisch informierter Strafverteidiger binnen weniger Minuten in den Vorführräumen des Haftrichters im Gebäude C erscheinen und dem Beschuldigten bei Wahrnehmung seiner in der Strafprozessordnung und im Grundgesetzt verankerten Rechte maßgeblichen Beistand leisten kann.

2008-09-22 18:06

Haftbefehl, U-Haft – Hilfe durch Rechtsanwälte in Frankfurt Haftbefehl, U-Haft – Hilfe durch Rechtsanwälte in Frankfurt

Ist gegen einen Ihrer Angehörigen oder Bekannten ein Haftbefehl erlassen worden, mit dem die sog. Untersuchungshaft angeordnet wird, so empfiehlt sich die möglichst schnelle Einschaltung eines Strafverteidigers, der sich auf das Gebiet des Strafrechts spezialisiert hat. Diesem Rechtsanwalt als Experten für Strafrecht sollten Sie telefonisch alle Ihnen bekannten erheblichen Informationen (dazu unten) zu dem Festgenommenen und der Festnahme mitteilen.

Wenn Sie sich möglichst frühzeitig an einen Strafrechtsexperten wenden, kann dieser bei der Vorführung des Beschuldigten vor dem Haftrichter selbst erscheinen und dem Antrag der Staatsanwaltschaft auf Erlass eines Haftbefehls und Anordnung der Untersuchungshaft entgegentreten.

Der als Verteidiger tätige Anwalt ist hier auf möglichst detaillierte Informationen zu dem bisherigen Werdegang und den persönlichen Verhältnissen des Beschuldigten angewiesen, da der häufigste offizielle Haftgrund immer noch die Fluchtgefahr darstellt, die es bei entsprechenden tatsächlichen Gegebenheiten durch Darstellung der Lebenssituation des Beschuldigten zu widerlegen gilt. Nicht selten werden Beschuldigte erst einmal in die JVA Weiterstadt, die JVA Butzbach, die JVA Wiesbaden oder in ein anderes Gefängnis gebracht, mit der – unzulässigen – Begründung, alleine die hohe Straferwartung begründe die Fluchtgefahr. Die Anordnung von U-Haft allein aufgrund dieser Erwägung ist spätestens seit der Entscheidung des OLG Köln aus dem Jahre 1996 (OLG Köln StV 1996, 389) unzulässig.

Maßgeblich zur Beurteilung des Vorliegens von Fluchtgefahr, § 112 Abs. 2 Nr. 2 StPO, sind die Umstände des Einzelfalles, wie Persönlichkeit des Beschuldigten, Lebens- und Wohnverhältnisse, soziale Bindungen, Arbeits- und Berufsverhältnisse und auch die Vermögensverhältnisse. Da es bei einer bevorstehenden Vorführung vor den Ermittlungsrichter mit der Beauftragung und dem Tätigwerden des Anwaltes sehr schnell gehen muss, bleibt diesem keine Zeit, selbst über die oben genannten Umstände zu recherchieren, sondern muss sich diese durch die Angehörigen oder Bekannten des Verdächtigten kurzfristig beschaffen.

Bei der Wahl des Anwaltes sollte auf räumliche Nähe zu dem Ort der Vorführung vor den Haftrichter gelegt werden. Daher ist das Büro der Rechtsanwälte Barduhn in der Zeil 10 in 60313 Frankfurt am Main gelegen, ca. 200 m vom Gebäude C, in dem der Beschuldigte von der Polizei aus dem Polizeigewqhrsam dem Haftrichter vorgeführt wird. Zudem haben wir für diese Fälle unter der Rubrik Kontakte eine Notrufnummer angegeben, um im Falle einer Wohnungsdurchsuchung oder einer vorläufigen Festnahme auch 24 Stunden und auch sonn- und feiertags erreichbar zu sein.

 

2008-09-22 18:06

Geldwäsche: Mit seinem Urteil vom 24. Juni 2008 hat der BGH die Anforderungen an den Untreuetatbestand als Vortat definiert: Die Untreue kann nur dann taugliche Vortat für die Geldwäsche sein, wenn der Haupttäter gewerbsmäßig gehandelt hat (BGH 5 StR 89/0 Geldwäsche: Mit seinem Urteil vom 24. Juni 2008 hat der BGH die Anforderungen an den Untreuetatbestand als Vortat definiert: Die Untreue kann nur dann taugliche Vortat für die Geldwäsche sein, wenn der Haupttäter gewerbsmäßig gehandelt hat (BGH 5 StR 89/0

Dem Urteil liegt folgender Sachverhalt zugrunde: Der Angeklagte X richtete auf Bitten eines Bekannten Y ein Bankkonto ein, auf das von der Sozialamtsmitarbeiterin Z Sozialleistungen für den Y, die diesem tatsächlich aber nicht zustanden, überwiesen wurde. Dem Buchungstext konnte X entnehmen, dass die Anweisungen vom Bezirksamt stammten. Das Landgericht konnte keine Überzeugung von einem Tatvorsatz des Y hinsichtlich des Tatbestandes der Geldwäsche überzeugen und sprach den X hiervon frei. Auf die Revision der Staatsanwaltschaft hin hob der Bundesgerichtshof das landgerichtliche Entscheidung mit dem nachfolgenden Urteil auf, mit dem er sehr deutlich klarstellt, dass die gewerbsmäßige Untreue als Katalogtat im Sinne des § 261 Abs. 1 Satz 2 StGB nicht dann einschlägig ist, wenn das Merkmal der Gewerbsmäßigkeit nur von einem Teilnehmer erfüllt wird. Die Beihilfe selbst kann nämlich nicht Katalogtat sein:

                                  

BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL


5 StR 89/08

vom 24. Juni 2008

in der Strafsache

gegen

wegen Beihilfe zur Untreue u. a.

Der 5. Strafsenat des Bundesgerichtshofs hat in der Sitzung vom 24. Juni 2008, an der teilgenommen haben:

Vorsitzender Richter Basdorf,
Richter Dr. Raum,
Richter Dr. Brause,
Richter Schaal,
Richterin Dr. Schneider
als beisitzende Richter,

Bundesanwalt
als Vertreter der Bundesanwaltschaft,

Rechtsanwalt
als Verteidiger,

Justizangestellte
als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle,

für Recht erkannt:

Tenor:

1. Auf die Revision der Staatsanwaltschaft wird das Urteil des Landgerichts Berlin vom 17. April 2007, soweit es den Angeklagten R. betrifft, mit den Feststellungen aufgehoben.

2. Die Sache wird zu neuer Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten des Rechtsmittels, an eine andere Strafkammer des Landgerichts zurückverwiesen.

- Von Rechts wegen -

Gründe:

Das Landgericht hat den Angeklagten vom Anklagevorwurf der Beihilfe zur Untreue in 36 Fällen aus tatsächlichen Gründen freigesprochen; auch eine - gegebenenfalls leichtfertig begangene - Geldwäsche hat das Landgericht verneint. Die auf die Sachrüge gestützte Revision der Staatsanwaltschaft, die vom Generalbundesanwalt vertreten wird, hat Erfolg.

I.

Das Landgericht hat im Wesentlichen folgende Feststellungen und Wertungen getroffen:

1. Der vom Landgericht zu einer mehrjährigen Gesamtfreiheitsstrafe rechtskräftig verurteilte Mitangeklagte B. veranlasste eine Mitarbeiterin des Sozialamts Lichtenberg in Berlin, die ebenfalls - im abgetrennten Verfahren - rechtskräftig verurteilte S. , ihm im Zeitraum von Dezember 2003 bis Oktober 2005 unberechtigt Sozialhilfezahlungen aus der Bezirkskasse in Höhe von insgesamt rund 743.000 Euro zukommen zu lassen. Während B. sich zunächst mit von S. ausgestellten Barauszahlungsbelegen Gelder in Höhe von fast 330.000 Euro von der Bezirkskasse auszahlen ließ, überwies S. ab Anfang 2005 B. unberechtigte Sozialhilfehilfeleistungen auf dessen Konto bei der Berliner Volksbank. Ab Mai 2005 veranlasste S. Zahlungen auf ein Konto des Angeklagten R. , der dieses auf Bitten des mit ihm befreundeten B. im April 2005 eingerichtet hatte. Insgesamt tätigte S. 36 Einzelüberweisungen in Höhe von insgesamt 173.000 Euro auf dieses Konto. Der Angeklagte hob selbst im Zeitraum von Juni bis Oktober 2005 von dem eingerichteten Konto siebenmal Beträge in Höhe von insgesamt 88.000 Euro ab; in einem weiteren Fall ließ sich seine Lebensgefährtin 10.000 Euro auszahlen. Das Landgericht konnte nicht feststellen, dass der Angeklagte oder seine Lebensgefährtin zumindest einen Teil dieser Bargeldbeträge für sich einbehielten.

Der Angeklagte erhielt als Kontoinhaber von der Sparkasse die Kontoauszüge zugesandt, die er sorgfältig aufbewahrte. Dabei wies der Kontoauszug gemäß dem Buchungstext als Anweisenden das Bezirksamt Lichtenberg aus; vom dritten Auszug an enthielten die Kontoauszüge darüber hinaus den Zusatz "einmalige Beihilfe". Der Angeklagte kannte weder Frau S. noch wusste er, dass B. , den er aufgrund seines Auftretens als sehr vermögenden Mann ansah, eine Beziehung zu einer Mitarbeiterin des Sozialamts unterhielt.

2. Das Landgericht hat sich nicht von einem Tatvorsatz des Angeklagten zu überzeugen vermocht.

a) Soweit der Tatvorwurf den Zeitraum bis zum Erhalt der ersten Kontoauszüge betreffe, sei dem Angeklagten seine Einlassung nicht mit der für eine Verurteilung notwendigen Sicherheit zu widerlegen. Der Angeklagte habe B. einen Gefallen erweisen wollen. B. sei in seinen Augen eine wohlhabende Person gewesen, die aufgrund ihres Berufes als Taucher auf Bohrinseln weder einen Wohnsitz noch ein Bankkonto in Deutschland unterhalten, gleichwohl erhebliche Erlöse aus dem Verkauf von Kleingartenparzellen vereinnahmt habe. Dafür spreche auch, dass der Angeklagte geraume Zeit nach Beendigung der Tatserie im Oktober 2005 B. im März 2006 zur Investition in ein derartiges Grundstücksgeschäft 40.000 Euro in bar übergeben habe, die er nicht zurückerhalten habe.

b) Soweit sich der Tatvorwurf auf einzelne Unterstützungshandlungen durch den Angeklagten nach seiner Kenntnisnahme von den die ersten Überweisungen aus Mai 2005 betreffenden Kontoauszügen beziehe, dränge es sich zwar auf, dass der Angeklagte um den illegalen Hintergrund der Gelder gewusst habe. Gleichwohl sei dem Angeklagten mangels Kenntnis von der Verstrickung der Sozialamtsmitarbeiterin S. nicht zu widerlegen, dass er eine gewerbsmäßige Untreue als Haupttat etwaiger Beihilfehandlungen bzw. als Vortat für eine Geldwäsche nicht einmal für möglich hielt. Es könne auch sein, dass der Angeklagte einen Sozialhilfebetrug für möglich erachtet oder aber die Umleitung der Gelder über sein Konto als Teil einer von B. beabsichtigten Steuerhinterziehung angesehen habe. Letztlich könne auch nicht ausgeschlossen werden, dass der Angeklagte den Geldfluss für redlich gehalten habe. Da ihm keine ausreichenden Kenntnisse bezüglich der Untreuehandlungen von S. nachzuweisen seien und es mithin an einer konkreten Vorstellung einer Vortat im Hinblick auf die Geldwäsche fehle, könne auch keine Bestrafung wegen Geldwäsche nach § 261 StGB erfolgen.

II.

Der Freispruch hält im Ergebnis rechtlicher Nachprüfung nicht stand. Auf die Revision der Staatsanwaltschaft ist das Urteil des Landgerichts deshalb aufzuheben.

1. Die Beweiswürdigung ist allerdings aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden, soweit das Landgericht ein vorsätzliches Handeln des Angeklagten im Sinne eines Gehilfen- oder Geldwäschevorsatzes nicht hat feststellen können. Die Würdigung des Landgerichts ist hier weder lückenhaft noch widersprüchlich. Es setzt sich eingehend mit dem Text auf den Überweisungsbelegen ("Bezirksamt Lichtenberg", "einmalige Beihilfe") auseinander. In seiner umfassenden Gesamtwürdigung hat das Landgericht sich nicht von einem auch nur bedingten Vorsatz des Angeklagten überzeugen können. Es stellt als entlastende Indizien dagegen, dass B. für sein Umfeld glaubwürdig als sehr wohlhabender Mann aufgetreten ist und so seine Umgebung selbst getäuscht hat, der Angeklagte nicht von den Zahlungen profitiert, sondern vielmehr selbst Geld an B. verloren und in der Situation der Tataufdeckung nach Bekundungen der Zeugen fassungslos gewirkt hat. Diese Bewertung des Landgerichts lässt nicht besorgen, dass es vorschnell nicht widerlegbare Angaben des Angeklagten zugrunde gelegt (vgl. BGHSt 51, 324, 325) oder gar die Anforderungen an seine Überzeugungsbildung überspannt haben könnte (BGHR StPO § 261 Beweiswürdigung 2; Überzeugungsbildung 33).

Gleichfalls im Ergebnis unschädlich ist es deshalb, dass die Strafkammer das Tatgeschehen nicht noch unter dem Gesichtspunkt der Begünstigung geprüft hat. Insoweit käme eine Bestrafung nur in Betracht, wenn der Angeklagte hinsichtlich einer Vortat wenigstens mit bedingtem Vorsatz gehandelt hätte. Dies hat das Landgericht jedoch nicht festgestellt, vielmehr eine Kenntnis zuvor begangener Taten des B. gerade als nicht nachgewiesen erachtet.

2. Rechtsfehlerfrei hat das Landgericht (UA S. 31) weiterhin die Untreue der früheren Mitangeklagten S. nicht als taugliche Vortat im Sinne des Geldwäschetatbestandes (§ 261 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 lit. a StGB) herangezogen. Entgegen der Auffassung der Staatsanwaltschaft scheidet eine auch leichtfertige Geldwäsche unter diesem Gesichtspunkt deshalb aus.

a) Die Untreue im Sinne des § 266 Abs. 1 StGB ist für sich genommen noch keine Katalogtat im Sinne des § 261 Abs. 1 Satz 2 StGB. Erforderlich ist vielmehr, dass das Vergehen der Untreue gewerbsmäßig oder von einem Mitglied einer Bande begangen worden ist (§ 261 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 - lit. a -letzter Teilsatz StGB). Die hier allein in Betracht kommende Variante der gewerbsmäßigen Begehung hat das Landgericht bei S. verneint. Es hat insoweit keinen Tatplan der früheren Mitangeklagten festzustellen vermocht, aus dem sich ergab, dass sie sich ein regelmäßiges Einkommen von einigem Umfang und von einiger Dauer verschaffen wollte. Soweit sie Gelder von B. erhielt, ließ sich nicht klären, inwieweit dies nur auf dessen Antrieb zurückging. Dass die Strafkammer bei dieser Sachlage bei S. keine Gewerbsmäßigkeit angenommen hat, ist revisionsrechtlich nicht zu beanstanden.

Gewerbsmäßigkeit liegt freilich bei B. vor. Dieser wurde jedoch hinsichtlich der den Angeklagten R. betreffenden Tatbeiträge nur als Gehilfe (in 36 tateinheitlich begangenen Fällen) verurteilt. Die Schuldsprüche wegen Beihilfe beruhen darauf, dass B. selbst nicht in einem Treueverhältnis stand, das als besonderes persönliches Merkmal die Vermögensbetreuungspflicht nach § 266 Abs. 1 StGB begründet. Da B. sich jedoch aus den Geldbeträgen, die ihm S. zukommen ließ, eine fortlaufende Einkunftsquelle sichern wollte, ist in seiner Person - wie das Landgericht zutreffend ausgeführt hat - das Merkmal der Gewerbsmäßigkeit erfüllt.

b) Die Erfüllung des Merkmals der Gewerbsmäßigkeit nur durch einen Teilnehmer reicht indes im Rahmen des § 261 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 lit. a StGB nicht aus. Maßgeblich ist als Katalogtat nicht der Tatbeitrag eines Gehilfen, weil die Beihilfe selbst nicht Katalogtat sein kann (a. A. Altenhain in Nomos-Komm., 2. Aufl. § 261 Rdn. 30; Burger wistra 2002, 1, 7). Hierfür spricht schon der Wortlaut der Vorschrift. Im Eingang der Vorschrift des § 261 Abs. 1 Satz 2 StGB wird - ohne jeden klarstellenden Zusatz im Hinblick auf die Einbeziehung eines Teilnehmers (§§ 26, 27 StGB) - auf "Taten" abgestellt. Da die Vorschrift deren gewerbsmäßige Begehung verlangt, indiziert dies, dass auch insoweit auf den (Haupt-)Täter als den maßgeblichen Bezugspunkt abgestellt wird. Der Vergleich mit § 261 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 StGB, der bei der Steuerhehlerei ausdrücklich nur Fälle mit einem gewerbsmäßig handelnden Täter einbezieht, spricht, da insoweit eine unterschiedliche Regelung für Teilnehmer fernliegend erscheint, ebenfalls für diese Auslegung. Hätte der Gesetzgeber für die Katalogtat einen weiteren Anwendungsbereich intendiert, wäre der Tatbestand etwa dergestalt zu formulieren gewesen, dass eine solche Katalogtat schon dann vorliegen solle, wenn jedenfalls ein Beteiligter gewerbsmäßig gehandelt hat.

Der Zweck der Vorschrift legt eine erweiternde Auslegung nicht etwa nahe. Die Begründung zum "Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Bekämpfung der Organisierten Kriminalität" vom 1. Oktober 1997, auf den die hier maßgebliche Bestimmung zurückgeht, nennt als wesentliches kriminalpolitisches Ziel der Regelung vor allem die Bekämpfung der organisierten Kriminalität (BT-Drucks 13/8651 S. 12). Weder liegt ein solcher Fall vor, noch ist es für die organisierte Kriminalität typisch, dass keiner der Täter gewerbsmäßig handelt. Da aber die Strafbarkeit der Geldwäsche nur für schwerwiegende Vortaten angeordnet und eine Ausdehnung auf sämtliche rechtswidrige Taten vermieden werden sollte (BT-Drucks aaO), lässt sich den Materialien gleichfalls kein Hinweis auf eine etwaige Absicht des Gesetzgebers entnehmen, schon die Gewerbsmäßigkeit eines Teilnehmers für die Annahme einer Katalogtat genügen zu lassen.

Schließlich erfordert bei dem Tatbestand der Geldwäsche nach § 261 StGB letztendlich auch das verfassungsrechtliche Bestimmtheitsgebot nach Art. 103 Abs. 2 GG eine restriktive Auslegung der Strafvorschrift. Durch die Kombination von einerseits Katalogtaten (mit teilweise zusätzlichen Erfordernissen) mit einer Vielfalt von Tathandlungen, die nahezu jedweden Umgang mit dem deliktsbehafteten Gegenstand unter Strafe stellen (vgl. zur Kritik an dieser Bestimmung: Fischer, StGB 55. Aufl. § 261 Rdn. 4a ff.; Reich in Wabnitz/Janovsky, Handbuch des Wirtschafts- und Steuerstrafrechts, 3. Aufl. S. 259 ff.; Kargl NJ 2001, 57 ff.), bewegt sich dieser Straftatbestand an der Grenze der Verständlichkeit. Um eine noch ausreichende Bestimmtheit und Übersichtlichkeit dieser Strafvorschrift sicherzustellen, ist eine restriktive Auslegung der Tatbestandsmerkmale geboten. Dies bedeutet, dass nur solche Handlungen als tatbestandsmäßig angesehen werden können, die sich ohne weiteres und sicher dem Wortlaut der Bestimmung unterordnen lassen. Auch dieser Gedanke verlangt, dass die Geldwäsche nach § 261 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 StGB nur auf ein gewerbsmäßiges Handeln des Täters selbst beschränkt bleibt, zumal da es für eine erweiternde Auslegung an eindeutigen Anknüpfungspunkten im Normtext oder in der Systematik der Bestimmung (vgl. dazu auch § 11 Abs. 1 Nr. 5 StGB) fehlt.

3. Das Urteil kann jedoch keinen Bestand haben, weil das Landgericht unerörtert gelassen hat, ob sich eine Vortat im Sinne des § 261 StGB hier möglicherweise aus einem Amtsdelikt ergeben könnte. Das Landgericht hat den Mitangeklagten B. auch wegen Bestechung, die frühere Mitangeklagte S. wegen Bestechlichkeit verurteilt. Ohne Rechtsverstoß hat es dabei eine Unrechtsvereinbarung im Sinne der §§ 331 ff. StGB darin erblickt, dass S. unter Verletzung ihrer Dienstpflichten B. erhebliche Geldbeträge zuwandte, wofür ihr als Vorteil versprochen wurde, dass B. mit ihr als Paar zusammenbleiben und eine gemeinsame Zukunft in Zypern aufbauen würde.

a) Es liegt eine taugliche Vortat für die Geldwäsche nach § 261 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 lit. a StGB vor. Das Verhalten der S. erfüllte den Tatbestand der Bestechlichkeit (vgl. BGHR StGB § 332 Abs. 1 Konkurrenzen 2) in der Begehensvariante des Sich-Versprechenlassens. Mit der Veranlassung der Zahlungen hat die bestochene Amtsträgerin S. ihre Leistungen aus der Unrechtsvereinbarung erfüllt. Da die Unrechtsvereinbarung sämtliche von S. an B. veranlasste Zahlungen aus dem Berliner Fiskalvermögen erfasste, rühren auch die auf dem Konto des Angeklagten eingegangenen Überweisungen aus der von S. begangenen Vortat der Bestechlichkeit her. Dabei ist ohne Belang, ob der Taterfolg aus der Bestechlichkeit S. s hier durch eine Untreuehandlung erst noch umgesetzt werden musste. Zwar stehen die Bestechlichkeit gemäß § 332 StGB und die Untreue gemäß § 266 StGB häufig wegen ihrer unterschiedlichen Schutzzwecke im Verhältnis der Tatmehrheit zueinander (vgl. BGHSt 47, 22, 25; jeweils m.w.N.). Für den Tatbestand der Geldwäsche ist diese konkurrenzrechtliche Folge jedoch unerheblich. Der Bezug zu der vorgelagerten Tat wird vielmehr durch das Tatbestandsmerkmal des "aus der Vortat herrührenden Gegenstandes" autonom bestimmt. Dass diese Voraussetzung hier erfüllt ist, bedarf keiner näheren Ausführungen, weil die unberechtigte Veranlassung von Zahlungen gerade die von S. versprochene Dienstpflichtverletzung darstellt.

b) Neuer tatrichterlicher Klärung bedarf - soweit nicht von der Möglichkeit des § 153a StPO Gebrauch gemacht werden soll - die subjektive Seite. Zwar hat das Landgericht - wie oben dargelegt - rechtsfehlerfrei ein vorsätzlich bösgläubiges Verhalten des Angeklagten ausgeschlossen. Es hat jedoch keine Feststellungen zu einer möglicherweise leichtfertigen Tatbegehung im Sinne des § 261 Abs. 5 StGB getroffen.

Es lässt sich nicht ausschließen, dass in einer neuen Hauptverhandlung noch Feststellungen getroffen werden können, die einen Schuldspruch wegen leichtfertiger Geldwäsche tragen. Allerdings sind nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs im Blick auf das Bestimmtheitsgebot strenge Anforderungen an die Auslegung des Merkmals der Leichtfertigkeit im Sinne des § 261 Abs. 5 StGB zu stellen (BGHSt 43, 158, 167; 50, 347, 350 ff.). Nur durch eine Auslegung des Begriffs der Leichtfertigkeit als vorsatznaher Schuldform und durch eine Anknüpfung an die bestehende Rechtsprechung zu diesem Begriff kann vermieden werden, dass die Strafvorschrift der Geldwäsche ihre verfassungsmäßig durch Art. 103 Abs. 2 GG gebotenen Konturen verliert. Deshalb liegt eine Leichtfertigkeit im Sinne des § 261 Abs. 5 StGB nur vor, wenn sich die Herkunft des Gegenstands aus einer Katalogtat nach der Sachlage geradezu aufdrängt und der Täter gleichwohl handelt, weil er dies aus besonderer Gleichgültigkeit oder großer Unachtsamkeit außer Acht lässt (BGHSt 43, 158, 168; vgl. auch BGHSt 33, 66, 67 zu § 30 Abs. 1 Nr. 3 BtMG). Dabei entspricht das Merkmal der Leichtfertigkeit in objektiver Hinsicht der groben Fahrlässigkeit im Zivilrecht. Von dieser unterscheidet sich die strafrechtliche Leichtfertigkeit jedoch insoweit, als - wie generell beim strafrechtlichen Fahrlässigkeitsvorwurf - die individuellen Kenntnisse und Fähigkeiten des Täters zu berücksichtigen sind (vgl. BGHSt 50, 347, 352).

Unter diesen Vorgaben wird der neue Tatrichter zu klären haben, ob der Angeklagte leichtfertig im Sinne des § 261 Abs. 5 StGB gehandelt hat. Dabei wird zu beachten sein, dass das Merkmal der Leichtfertigkeit sich nur auf die Herkunft der deliktisch verstrickten Gegenstände bezieht; hinsichtlich der übrigen Tatbestandsmerkmale ist auch im Rahmen der leichtfertigen Geldwäsche Vorsatz erforderlich (Fischer aaO § 261 Rdn. 42). Es ist eine Gesamtabwägung durchzuführen, ob der Angeklagte leichtfertig gehandelt hat. Dabei ist allerdings für die Annahme der Leichtfertigkeit nicht erforderlich, dass der Angeklagte eine gegebene Möglichkeit versäumt hat, sich Gewissheit über die Herkunft des Geldes zu verschaffen (vgl. BGHSt 43, 157, 169). Umgekehrt schließt es die Leichtfertigkeit aber auch nicht aus, dass er eine solche Erkundigungsmöglichkeit gerade nicht hatte. Maßgeblich ist vielmehr, ob sich ihm aufgrund der Umstände die Herkunft des Gegenstandes aus einer Straftat im Sinne des § 261 Abs. 1 Satz 2 StGB aufdrängen musste. Für die Annahme der Katalogtat ist aber die Feststellung konkreter Umstände erforderlich, aus denen der Angeklagte die Vortat nach § 261 Abs. 1 Satz 2 StGB hätte entnehmen müssen (vgl. BGHR StGB § 261 Vortat 1).

III.

Auf die Revision der Staatsanwaltschaft muss deshalb der Freispruch hinsichtlich des Angeklagten R. insgesamt aufgehoben werden. Da sämtliche Begleitumstände in ihrem Zusammenhang und die Kenntnis des Angeklagten hiervon im Rahmen der zur Leichtfertigkeit gehörenden Beweiswürdigung in eine einheitliche gesamtwürdigende tatgerichtliche Prüfung einzustellen sind, kommt weder die Aufrechterhaltung eines Teils der den Angeklagten begünstigenden, für sich nicht rechtsfehlerhaften Feststellungen noch gar die Aufrechterhaltung eines Teilfreispruchs von den ersten beiden Vorwürfen in Betracht. Damit unterliegt im Ausgangspunkt auch der ursprüngliche Anklagevorwurf der umfassenden Prüfung durch das neue Tatgericht, das in diesem Rahmen bei - naheliegender - erneuter Verneinung von Beihilfe auch den Gesichtspunkt einer Begünstigung einzubeziehen haben wird, deren Vorsatz hinsichtlich der Vortat im Vergleich zum Gehilfenvorsatz minder konkrete Anforderungen hat (vgl. BGHSt 4, 221, 224 ff.; BGH, Urteil vom 22. Oktober 1968 - 5 StR 403/68 bei Dallinger MDR 1969, 194; BGH JR 1954, 349, 350; RGSt 76, 31, 33 f.; 58, 290, 291; 50, 218, 221 f.).

Die umfassende Urteilsaufhebung führt auch dazu, dass der Ausspruch über die Entschädigungspflicht keinen Bestand haben kann.
 

2008-09-22 18:05

Fehlerhafte Abstandsmessung mit Messgerät CG-P50 E Fehlerhafte Abstandsmessung mit Messgerät CG-P50 E

Das Abstandsmessgerät CG - P 50 E wird von der Polizei in einigen Bundesländern zur Abstandsmessung auf Autobahnen werwandt. Laut der amtlichen Zulassung soll in dem Gerät eine eichfähige Stoppuhr sein, mit deren Hilfe das Abstandsmessgerät aus den Kopmponenten Zeit und Geschwindigkeit den Abstand zwischen zwei Fahrzeugen errechnet. Der Sachverständige Stephan Wietschorke, mit dem auch unser Büro zusammenarbeitet, stellte jedoch fest, dass in dem Gerät weder eine Uhr noch ein anderes zeitbestimmendes Element eingebaut ist. Im Zulassungsschein der Teschnisch Physikalischen Bundesanstalt (TPB) steht jedoch ausdrücklich, dass das Gerät eine "quarzstabile Zeitbasis", also eine Uhr, enthalte. Gegenüber dem ZDF-Magazin WISO, das den Sachverständigen Wietschorke beauftragt hat, wollte sich die PTB nicht äußern. Nach alledem steht fest, dass die Messergebnisse diese Gerätes nicht haltbar sind, so dass wir dringend raten, gegen Bußgeldbescheide Einspruch einzulegen bzw. von einem im Straf- und Ordnungswidrigkeitenrecht versierten Anwalt einlegen zu lassen, insofern die den Bescheiden zugrundeliegenden Daten mit dem Gerät CG - P 50 E ermittelt wurden.

2008-03-05 20:04

Arzthaftung im Strafrecht: Hilfe durch spezialisierte Rechtsanwälte bei Vorwurf fahrlässige Tötung und Körperverletzung Arzthaftung im Strafrecht: Hilfe durch spezialisierte Rechtsanwälte bei Vorwurf fahrlässige Tötung und Körperverletzung

Die Rechtsanwälte und wissenschaftlichen Mitarbeiter der Kanzlei Barduhn Rechtsanwälte, Frankfurt am Main, erarbeiten wegen des steigenden Bedarfes an auf Arzthaftung spezialisierten Strafverteidigern eine eigene Netzseite zu dem Thema der Haftung von Ärzten und anderen im medizinischen und klinischen Bereich tätigen Personen im Bereich des Strafrechts. Gegenstand von strafrechtlichen Ermittlungsverfahren gegen Ärzte sind nach unserer hauseigenen Statistik folgende, nach Häufigkeit abnehmend gelistete Vorwürfe: Fahrlässige Körperverletzung, fahrlässige Tötung, unterlassene Hilfeleistung, (unerlaubter) Schwangerschaftsabbruch, Abrechnungsbetrug, Verstoß gegen Wettbewerbsrecht.Es ist dabei eine Tendenz zu erkennen, dass Ärzte und andere Medizinalpersonen von angeblich Geschädigten zusätzlich zu einem zivilrechtlichen Verfahren, bei dem es um die Zahlung von Schmerzensgeld- oder anderen Schadensersatzansprüchen geht, Anzeigen bei Polizei oder Staatsanwaltschaft erstatten, um die betroffenen Ärzte unter Druck zu setzen, damit diese sich vor den Zivilgerichten eher „einigungsbereit“ im Hinblick auf eine großzügige Schmerzensgeldzahlung zeigen. Die Anzeigeerstatter – unter denen sich nicht wenige Anwaltskanzleien, die so glauben, Ihre Mandanten gegenüber Ärzten besonders gut zu vertreten, befinden – übersehen dabei allzu oft die Straftatbestände der Falschen Verdächtigung und des Vortäuschens einer Straftat, denen sie sich aussetzen, wenn sich die Anzeige als völlig unbegründet erweist. Es sei daher jedem von solchen Vorwürfen betroffenen Arzt geraten, sich in einem möglichst frühen Stadium eines Ermittlungsverfahrens durch eine strafrechtlich spezialisierte Rechtsanwaltskanzlei vertretene zu lassen, selbst wenn eine Vertretung durch eine zivilrechtlich ausgerichtete Kanzlei in einem anhängigen Zivilprozess bereits besteht. Zivilgerichte neigen dazu, Verfahren auszusetzen, bis der strafrechtliche Vorwurf geklärt ist, was Anzeigeerstatter dahingehend ausnutzen, eine „kostenlose“ Sachverhaltsermittlung durch die Staatsanwaltschaft abzuwarten, bevor sie das Verfahren vor den Zivilgerichten auf eigenes Kostenrisiko weiter betreiben.

2008-03-05 19:59

Trunkenheit im Verkehr § 316 StGB – Entzug des Führerscheins / Fahrverbot ? – Anwalt aus Kanzlei in Frankfurt (ffm) hilft Trunkenheit im Verkehr § 316 StGB – Entzug des Führerscheins / Fahrverbot ? – Anwalt aus Kanzlei in Frankfurt (ffm) hilft

Wer im Vollrausch dem Mitmenschen einen Dolch in den Wanst rammt, bekommt wegen des Vollrausches mildernde Umstände. Umgekehrt beim Kraftfahrer: Der wird schon dann bestraft, wenn er nichts angerichtet hat, ja schon dann, wenn er versucht, sich hinter sein Lenkrad zu klemmen. So waltet beim Alkohol hinter dem Steuer nicht himmlische Gerechtigkeit, sondern Abschreckungspraxis:

Unter Einwirkung von alkoholischen Getränken oder anderer berauschender Mittel Auto, Motorrad oder überhaupt ein „Fahrzeug“, wie es in § 316 StGB heißt, zu fahren, ist gemeinhin verboten und unter Strafe gestellt.Könnte der von einem erfahrenen Rechtsanwalt vertretene Betroffene die Strafe an sich – beim Ersttäter in den allermeisten Fällen eine Geldstrafe – gerade noch so verkraften, so ist der Entzug der Fahrerlaubnis, wie ihn § 69 StGB in solchen Fällen vorsieht, oder auch „nur“ ein Fahrverbot von einem bis zu drei Monaten die oft viel einschneidendere Maßnahme, obgleich es sich dabei eigentlich nicht um eine Bestrafung, sondern nach dem Sinne des Gesetzes um eine „Maßregel der Besserung und Sicherung“ handelt.

Fest steht auf jeden Fall, dass bei nahezu jedem berufstätigen und auf sein Auto angewiesenen Betroffenen diese Maßregel des Entzuges der Fahrerlaubnis finanziell schwerer wiegt, als die gegen ihn verhängte Geldstrafe an sich. Oft ist wegen der heutzutage von Beruftstätigen verlangten örtlichen Flexibilität sogar die berufliche Existenz massiv bedroht, was aber noch keine ausreichende Würdigung im Gesetz gefunden hat. Auch mancher Amtsrichter, der jeden Morgen drei Kilometer mit dem Fahrrad zu seiner Arbeitsstelle fahren kann, scheint sich nur schwer in die Situation des Betroffenen, der bundesweit unterwegs sein muss, versetzen zu können. Dass dieser Betroffene nun wegen einer einmaligen Fehlleistung durch einen Führerscheinentzug in eine Situation gebracht wird, in der ihm beruflich das Aus droht, ist angesichts der für andere Vergehen in der Bundesrepublik verhängten Strafen nicht recht einleuchtend.

Da bei dem Vorwurf der Trunkenheit im Verkehr ein weiter Verteidigungsspielraum sowohl hinsichtlich der Tatbegehung an sich als auch hinsichtlich der Rechtsfolge, das heißt hinsichtlich der Art und Höhe der Strafe inklusive der Nebenfolge „Entzuges des Führerscheins“ eröffnet ist, sei jedem Beschuldigten oder bereits Angeklagten geraten, einen erfahrenen Strafverteidiger mit seiner Vertretung als Anwalt zu beauftragen.

Es fängt schon damit an, dass von Polizei oder Staatsanwaltschaft nicht klar gesagt werden kann, welchen Promillegehalt der Betroffene zur Tatzeitpunkt hatte, was aber entscheidend ist, gerade wenn sich die Promille in einem Grenzbereich bewegen, etwa um die 0,5 Promille (Ordnungswidrigkeit nach § 24 StVG mit der Folge des Fahrverbotes), oder um 1,1 Promille (Grenze der relativen zur absoluten Fahruntüchtigkeit) oder gar um 1,6 Promille (Gefahr der Anordnung der sog. MPU, im Volksmund auch gerne als „Idiotentest“ bezeichnet).

Es existieren mehrere Verfahren zur Untersuchung des zuvor entnommenen Blutes (z.B. das ADH-Verfahren, das Widmark-Verfahrten usw.)m wobei nach einer Entscheidung des OLG Düsseldorf die Blutprobe mehrfach und nach verschiedenen Verfahren untersucht werden muss, um darauf ein Urteil eines Stragerichtes zu stützen. Wurde nur nach einem Verfahren untersucht, so erhöht sich die Fehlerbreite, was nach einem Urteil des Bundesgerichtshofes (BGH) zu einer Einrechnung eines höheren Sicherheitszuschlages und damit zu einer niedrigeren Blutalkoholkonzentration (BAK) führt. Rechtsanwälte, die in diesem Bereich verteidigen, kennen diese und andere Gerichtsentscheidungen und werden so das Verfahren genau auf eventuelle Fehler hin überprüfen.

Selbst wenn dem Beschuldigten nachgewiesen werden kann, dass er mindestens eine bestimmte BAK beim Führen eines Fahrzeuges aufwies, so beginnt für den Rechtsanwalt der Strafzumessungsteil seines Auftrages: Es gibt zunächst einmal keine festen Taxen für Trunkenheitsdelikte, auch nicht in Frankfurt am Main, Offenbach oder Hanau. Gesetzlicher Auftrag des Verteidigers ist es, alle Umstände, die für den Mandanten sprechen, unter Beweisantritt dem Gericht ausführlich darzulegen. Als Verteidiger tätige Rechtsanwälte sind hier kein schmückendes Beiwerk, sondern von der Strafprozessordnung (StPO) ausdrücklich vorgesehen, da Menschen – auch Amtsrichter – fehlbar sind. Bei der Strafzumessung kommt es unter anderem auf die Höhe der BAK und das zur Tatzeit erreichte Stadium der Alkoholkurve , auf die Bedeutung der von der Alkoholfahrt ausgehenden Gefahr, auf den Einfluss von Beruf und sozialer Stellung und einiges andere an. Angesichts der enormen Variationsbreite des möglichen Verteidigungsvorbringens sollte niemand, der in irgendeiner Form auf seinen Führerschein angewiesen ist, ohne in der Strafverteidigung erfahrenen Anwalt einer spezialisierten Kanzlei vor der Polizei oder dem Gericht erscheinen.

 

2008-02-04 08:15

Besitz einer geringen Menge Cannabis in Form eines Joints Besitz einer geringen Menge Cannabis in Form eines Joints

Es scheint sich erfreulicherweise auch in der Rechtsprechung des höchsten Fachgerichtes die Erkenntnis durchzusetzen, dass der Besitz und Konsum von Cannabis nicht zur Schwerstkriminalität gehört, sondern es vielmehr fraglich erscheint, ob er überhaupt sanktionswürdig ist. So hat der Bundesgerichtshof mit Beschluss vom 08. August 2007 (BGH 2 StR 285/07) entschieden, es läge die Annahme nahe, der Tatrichter habe den Schuldgehalt nicht hinreichend, wenn er eine mehrmonatige Freiheitsstrafe für den Besitz einer sehr geringen Menge von Cannabis in Form eines sog. Joints verhängt.  
2007-12-06 07:33

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